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第四十三條人民法院應(yīng)當(dāng)在立案之日起五日內(nèi),將狀副本發(fā)送被告。被告應(yīng)當(dāng)在收到狀副本之日起十日內(nèi)向人民法院提交作出具體行政行為的有關(guān)材料,并提出答辯狀。人民法院應(yīng)當(dāng)在收到答辯狀之日起五日內(nèi),將答辯狀副本發(fā)送原告。
被告不提出答辯狀的,不影響人民法院審理。
第四十四條訴訟期間,不停止具體行政行為的執(zhí)行。但有下列情形之一的,停止具體行政行為的執(zhí)行:
(一)被告認(rèn)為需要停止執(zhí)行的;
(二)原告申請停止執(zhí)行,人民法院認(rèn)為該具體行政行為的執(zhí)行會(huì)造成難以彌補(bǔ)的損失,并且停止執(zhí)行不損害社會(huì)公共利益,裁定停止執(zhí)行的;
(三)法律、法規(guī)規(guī)定停止執(zhí)行的。
第四十五條人民法院公開審理行政案件,但涉及國家秘密、個(gè)人隱私和法律另有規(guī)定的除外。
第四十六條人民法院審理行政案件,由審判員組成合議庭,或者由審判員、陪審員組成合議庭。合議庭的成員,應(yīng)當(dāng)是三人以上的單數(shù)。
第四十七條當(dāng)事人認(rèn)為審判人員與本案有利害關(guān)系或者有其他關(guān)系可能影響公正審判,有權(quán)申請審判人員回避。
審判人員認(rèn)為自己與本案有利害關(guān)系或者有其他關(guān)系,應(yīng)當(dāng)申請回避。
前兩款規(guī)定,適用于書記員、翻譯人員、鑒定人、勘驗(yàn)人。
院長擔(dān)任審判長時(shí)的回避,由審判委員會(huì)決定;審判人員的回避,由院長決定;其他人員的回避,由審判長決定。當(dāng)事人對決定不服的,可以申請復(fù)議。
第四十八條經(jīng)人民法院兩次合法傳喚,原告無正當(dāng)理由拒不到庭的,視為申請撤訴;被告無正當(dāng)理由拒不到庭的,可以缺席判決。
第四十九條訴訟參與人或者其他人有下列行為之一的,人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重,予以訓(xùn)誡、責(zé)令具結(jié)悔過或者處一千元以下的罰款、十五日以下的拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:
(一)有義務(wù)協(xié)助執(zhí)行的人,對人民法院的協(xié)助執(zhí)行通知書,無故推拖、拒絕或者妨礙執(zhí)行的;
(二)偽造、隱藏、毀滅證據(jù)的;
(三)指使、賄買、脅迫他人作偽證或者威脅、阻止證人作證的;
(四)隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損已被查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)的;
(五)以暴力、威脅或者其他方法阻礙人民法院工作人員執(zhí)行職務(wù)或者擾亂人民法院工作秩序的;
(六)對人民法院工作人員、訴訟參與人、協(xié)助執(zhí)行人侮辱、誹謗、誣陷、毆打或者打擊報(bào)復(fù)的。
罰款、拘留須經(jīng)人民法院院長批準(zhǔn)。當(dāng)事人不服的,可以申請復(fù)議。
第五十條人民法院審理行政案件,不適用調(diào)解。
第五十一條人民法院對行政案件宣告判決或者裁定前,原告申請撤訴的,或者被告改變其所作的具體行政行為,原告同意并申請撤訴的,是否準(zhǔn)許,由人民法院裁定。
第五十二條人民法院審理行政案件,以法律和行政法規(guī)、地方性法規(guī)為依據(jù)。地方性法規(guī)適用于本行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的行政案件。
人民法院審理民族自治地方的行政案件,并以該民族自治地方的自治條例和單行條例為依據(jù)。
第五十三條人民法院審理行政案件,參照國務(wù)院部、委根據(jù)法律和國務(wù)院的行政法規(guī)、決定、命令制定、的規(guī)章以及省、自治區(qū)、直轄市和省、自治區(qū)的人民政府所在地的市和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的較大的市的人民政府根據(jù)法律和國務(wù)院的行政法規(guī)制定、的規(guī)章。
人民法院認(rèn)為地方人民政府制定、的規(guī)章與國務(wù)院部、委制定、的規(guī)章不一致的,以及國務(wù)院部、委制定、的規(guī)章之間不一致的,由最高人民法院送請國務(wù)院作出解釋或者裁決。
第五十四條人民法院經(jīng)過審理,根據(jù)不同情況,分別作出以下判決:
(一)具體行政行為證據(jù)確鑿,適用法律、法規(guī)正確,符合法定程序的,判決維持。
(二)具體行政行為有下列情形之一的,判決撤銷或者部分撤銷,并可以判決被告重新作出具體行政行為:
1、主要證據(jù)不足的;
2、適用法律、法規(guī)錯(cuò)誤的;
3、違反法定程序的;
4、超越職權(quán)的;
5、的。
(三)被告不履行或者拖延履行法定職責(zé)的,判決其在一定期限內(nèi)履行。
(四)行政處罰顯失公正的,可以判決變更。
第五十五條人民法院判決被告重新作出具體行政行為的,被告不得以同一的事實(shí)和理由作出與原具體行政行為基本相同的具體行政行為。
第五十六條人民法院在審理行政案件中,認(rèn)為行政機(jī)關(guān)的主管人員、直接責(zé)任人員違反政紀(jì)的,應(yīng)當(dāng)將有關(guān)材料移送該行政機(jī)關(guān)或者其上一級行政機(jī)關(guān)或者監(jiān)察、人事機(jī)關(guān);認(rèn)為有犯罪行行為的,應(yīng)當(dāng)將有關(guān)材料移送公安、檢察機(jī)關(guān)。
第五十七條人民法院應(yīng)當(dāng)在立案之日起三個(gè)月內(nèi)作出第一審判決。有特殊情況需要延長的,由高級人民法院批準(zhǔn),高級人民法院審理第一審案件需要延長的,由最高人民法院批準(zhǔn)。
第五十八條當(dāng)事人不服人民法院第一審判決的,有權(quán)在判決書送達(dá)之日起十五內(nèi)向上一級人民法院提起上訴。當(dāng)事人不服人民法院第一審裁定的,有權(quán)在裁定書送達(dá)之日起十日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴。逾期不提起上訴的,人民法院的第一審判決或
者裁定發(fā)生法律效力。
第五十九條人民法院對上講案件,認(rèn)為事實(shí)清楚的,可以實(shí)行書面審理。
第六十條人民法院審理上訴案件,應(yīng)當(dāng)在收到上訴狀之日起兩個(gè)月內(nèi)作出終審判
決。有特殊情況需要延長的,由高級人民法院批準(zhǔn),高級人民法院審理上訴案件需要延
長的,由最高人民法院批準(zhǔn)。
第六十一條人民法院審理上訴案件,按照下列情形,分別處理:
(一)原判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律、法規(guī)正確的,判決駁回上訴;維持原判;
(二)原判決認(rèn)定事實(shí)清楚,但適用法律、法規(guī)錯(cuò)誤的,依法改判;
(三)原判決認(rèn)定事實(shí)不清,證據(jù)不足,或者由于違反法定程序可能影響案件正確
判決的,裁定撤銷原判,發(fā)回原審人民法院重審,也可以查清事實(shí)后改判。當(dāng)事人對重
審案件的判決、裁定,可以上訴。
第六十二條當(dāng)事人對已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定,認(rèn)為確有錯(cuò)誤的,可以向
原審人民法院或者上一級人民法院提出申訴,但判決、裁定不停止執(zhí)行。
第六十三條人民法院院長對本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定,發(fā)現(xiàn)違反法律、
法規(guī)規(guī)定認(rèn)為需要再審的,應(yīng)當(dāng)提交審判委員會(huì)決定是否再審。
上級人民法院對下級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定,發(fā)現(xiàn)違反法律、法
規(guī)規(guī)定的,有權(quán)提審或者指令下級人民法院再審。
【關(guān) 鍵 詞】行政訴訟證據(jù)合法性 陷阱取證 權(quán)衡標(biāo)準(zhǔn) 合法性界限
近年來全國各地“釣魚執(zhí)法”現(xiàn)象愈演愈烈,給社會(huì)秩序和公民利益造成了惡劣影響?!搬烎~執(zhí)法”,屬于行政訴訟證據(jù)合法性問題的范疇。與刑事訴訟證據(jù)合法性問題相比,理論界對于行政訴訟證據(jù)合法性的探討缺乏熱情。筆者認(rèn)為,行政訴訟證據(jù)合法性問題可探究的問題至少包括:對行政訴訟證據(jù)合法性進(jìn)行重新界定,挖掘出其不同于民事訴訟證據(jù)合法性和刑事訴訟證據(jù)合法性的特性;理清影響行政訴訟證據(jù)合法性認(rèn)定權(quán)衡標(biāo)準(zhǔn)的因素,力求法官自由裁量權(quán)發(fā)揮最優(yōu)效用;提出“陷阱取證”的合法性界限,以解決實(shí)際問題為最終目的.
一、理論層面——對行政訴訟證據(jù)合法性的重新界定
關(guān)于行政訴訟證據(jù)合法性的概念,學(xué)者們見解不一。有學(xué)者指出,“所謂證據(jù)的合法性,指訴訟雙方提交法庭的證據(jù)必須在證據(jù)的主體、形式、以及收集提取證據(jù)的程序和手段等方面都符合法律的有關(guān)規(guī)定,才能采納為訴訟中的證據(jù)?!盵1]此概念適用于三大訴訟證據(jù)的合法性,但缺陷在于并未體現(xiàn)出行政訴訟證據(jù)合法性的特殊性。也有學(xué)者針對行政訴訟證據(jù)合法性作出了更為具體詳盡的闡述,認(rèn)為行政訴訟證據(jù)合法性兼?zhèn)潇o態(tài)和動(dòng)態(tài)兩重內(nèi)涵。靜態(tài)層面,行政訴訟證據(jù)合法性是證據(jù)的取得手段、收集主體、收集時(shí)間、收集對象、收集程序等證據(jù)的形式和內(nèi)容符合訴訟認(rèn)識活動(dòng)中對公平和效率衡平之要求的特性。動(dòng)態(tài)層面,行政訴訟證據(jù)合法性有兩個(gè)變化:一方面它在干預(yù)行政和給付行政進(jìn)入訴訟時(shí)呈現(xiàn)不同的要求;另一方面,行政訴訟證據(jù)合法性,隨著訴訟證據(jù)認(rèn)定過程中諸個(gè)規(guī)則的適用,合法性會(huì)逐漸呈現(xiàn)出來。[2]
筆者認(rèn)為,行政訴訟證據(jù)的合法性中合法之“法”,首先是合制定法,此處之”法“僅指法律,鑒于行政訴訟證據(jù)中的絕大部分和行政程序中的證據(jù)相重合,因此行政訴訟證據(jù)合法性所合之“法律”既包含專門規(guī)制行政訴訟的程序法,也包含規(guī)制行政程序的實(shí)體法。其次,由于法律本身的局限性,加之社會(huì)生活的千變?nèi)f化,要求法律將合法的證據(jù)形式規(guī)定的面面俱到顯然過于苛刻,因此,合法之“法”理應(yīng)包含自然法。事實(shí)上,倘若制定法均屬于“良法”,因?yàn)椤傲挤ā北厝皇欠献匀环ň竦?,我們說合法之“法”是指自然法也是沒有問題的?!岸?zhàn)”后,自然法逐漸放棄追求絕對正義,開始尋求可適用于當(dāng)前環(huán)境的理想標(biāo)準(zhǔn),在行政訴訟證據(jù)的合法性這個(gè)范疇中,符合自然法也不是一味地追求絕對的行政公正,而是在行政公正與行政效率二者之間進(jìn)行妥協(xié)和權(quán)衡。因此,我們可以從應(yīng)然和實(shí)然兩個(gè)方面來理解行政訴訟證據(jù)的合法性。應(yīng)然層面來看,行政訴訟證據(jù)合法性應(yīng)是合實(shí)體法,合程序法,合憲法的特性;實(shí)然層面而言,行政訴訟證據(jù)合法性是符合利益衡平之要求的特性,這里的利益衡平主要是關(guān)于公平和效率的權(quán)衡。
二、司法層面——關(guān)于行政訴訟證據(jù)合法性的認(rèn)定
“司法程序中的法律問題如果分成兩個(gè)方面進(jìn)行討論,證據(jù)的合法性問題就會(huì)一目了然。這兩個(gè)方面的內(nèi)容法律人都熟悉,但是又很容易產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識。其一是適用法律規(guī)則于具體案件的問題,其二是程序本身的規(guī)則要求,它規(guī)范著執(zhí)法者如何將法律規(guī)則適用于具體案件。這兩個(gè)問題中,都隱含著證據(jù)如何被使用和取得的合法性要求?!盵3]本文所探討的行政訴訟證據(jù)合法性的運(yùn)用同樣經(jīng)歷兩個(gè)階段,即行政執(zhí)法階段的依法取得證據(jù)和司法階段法官對證據(jù)取舍所作的利益衡量。此處所言行政訴訟證據(jù)比較特殊,實(shí)際上和行政程序中取得的證據(jù)是相一致的,也即行政訴訟證據(jù)是在行政訴訟程序開始之前就已取得,行政訴訟證據(jù)合法性的要求實(shí)際上是與行政法治相統(tǒng)一的,可以說行政法治是行政訴訟證據(jù)具備合法性的更深層的原因所在。簡言之,行政訴訟證據(jù)合法性不僅僅是作為證據(jù)法意義上的救濟(jì)手段,對于監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行政、救濟(jì)相對人的合法權(quán)利也同樣發(fā)揮著重要作用。就價(jià)值取向而言,行政程序價(jià)值取向和行政訴訟價(jià)值取向都是追求“正當(dāng)程序”,由此可見,在執(zhí)法階段的運(yùn)用更多的體現(xiàn)著價(jià)值和意義,而司法階段的運(yùn)用才是困惑所在,需要我們重點(diǎn)探究。
“適用法律規(guī)則于具體案件”,隱含著證據(jù)如何被使用的合法性要求。正如前文所述,關(guān)于行政訴訟證據(jù)合法性的法律規(guī)定不可謂不多,盡管還存在許多問題,但筆者認(rèn)為,苛刻地要求法律規(guī)定的事無巨細(xì)顯然是不現(xiàn)實(shí)的,不管是從正面還是從反面試圖列舉出關(guān)于證據(jù)合法性的所有形式和可能都是徒勞的,大陸法系國家的證據(jù)立法一般也不具體規(guī)定證據(jù)材料是否具有證據(jù)資格,而是賦予法官充分的自由裁量權(quán),即使是屬于英美法系的英國關(guān)于證據(jù)排除規(guī)則的適用也是通過法官的自由裁量權(quán)發(fā)揮作用的。在我國司法實(shí)踐中,關(guān)于證據(jù)的取舍,也應(yīng)當(dāng)是“在強(qiáng)調(diào)證據(jù)應(yīng)用法律所允許的手段取得的前提下,不輕易放棄每一個(gè)有價(jià)值的證據(jù),在考慮是否排除某個(gè)非法取得的證據(jù)時(shí),傾向于賦予法官更多的自由裁量權(quán)?!盵4]筆者認(rèn)為,司法實(shí)踐中關(guān)于行政訴訟證據(jù)合法性的認(rèn)定所產(chǎn)生的問題,主要和根本的原因在于法官自由裁量過程中的困惑,如此,厘清影響行政訴訟證據(jù)合法性認(rèn)定權(quán)衡標(biāo)準(zhǔn)的因素似乎很有必要。
(一)發(fā)現(xiàn)真實(shí)與保護(hù)相對人合法權(quán)益的權(quán)衡
“主要的問題不是法律的起源,而是法律的目標(biāo)。如果根本不知道道路會(huì)導(dǎo)向何方,我們就不可能智慧地選擇路徑。對于自己的職能,法官在心目中一定要總是保持這種目的論的理解······最后的選擇原則對法官和立法者是一樣的,這就是適合目的的原則?!盵5]行政訴訟的目的對于我們確定行政訴訟證據(jù)合法性的標(biāo)準(zhǔn)同樣具有導(dǎo)向作用,考察行政訴訟證據(jù)合法性的權(quán)衡標(biāo)準(zhǔn),須將其與行政訴訟制度目的聯(lián)系起來分析。發(fā)現(xiàn)真實(shí)和保護(hù)相對人合法權(quán)益都是行政訴訟的目的之一,發(fā)現(xiàn)真實(shí)要求法院盡可能地采納證據(jù),這就意味著對行政訴訟證據(jù)合法性的認(rèn)定不應(yīng)太過苛刻,甚至可以相對寬松,因?yàn)椤白C據(jù)排除規(guī)則的過度形式化會(huì)導(dǎo)致對發(fā)現(xiàn)案件真實(shí)形成障礙”[6]。但不可否認(rèn),這種傾向關(guān)注實(shí)質(zhì)合法性的做法勢必會(huì)造成對行政相對人合法權(quán)益保障的弱化。而保護(hù)相對人的合法權(quán)益則要求法院遵循程序公正,關(guān)注程序價(jià)值的獨(dú)立性,意味著對行政訴訟證據(jù)合法性的認(rèn)定盡量嚴(yán)格,最大限度地排除非法證據(jù)。筆者認(rèn)為,就我國當(dāng)前的司法狀況而言,應(yīng)該采用一種折中的方式,避免走向兩個(gè)極端,應(yīng)在發(fā)現(xiàn)真實(shí)和保護(hù)相對人合法權(quán)益之間尋求一種平衡,同時(shí)考慮到在行政訴訟中,作為原告的行政相對人處于較為弱勢的地位,應(yīng)適當(dāng)偏重保護(hù)他們的合法權(quán)益,以此達(dá)到平衡兩造的目的。此外,采納該證據(jù)是否會(huì)導(dǎo)致更多的個(gè)人利益受損也是法官應(yīng)當(dāng)考慮在內(nèi)的。
(二)案件的類型和證據(jù)取得的難易程度
應(yīng)當(dāng)承認(rèn)的是,行政機(jī)關(guān)在執(zhí)法過程中采取“陷阱取證”的方式并非都是為了牟取不當(dāng)利益,行政執(zhí)法中情況復(fù)雜,許多案件是關(guān)涉社會(huì)公共利益的重大案件,不予以及時(shí)解決勢必影響整個(gè)社會(huì)秩序的穩(wěn)定。然而此類案件的取證往往也特別困難,因此,對于行政機(jī)關(guān)在取證過程中采取的所謂“欺騙”的方式,我們應(yīng)當(dāng)正確定性,區(qū)分其是否在法律和道德可允許的范圍內(nèi),不能因?yàn)榇嬖凇捌垓_”而將此類證據(jù)一概予以排除。不少反對者認(rèn)為,如果肯定這種取證行為有效,那么以后行政機(jī)關(guān)為了達(dá)到自己的目的,獲得有利的證據(jù),必然會(huì)采取欺騙等方式,那就必然會(huì)損害相對人的合法權(quán)益,也有違行政訴訟目的。使得本就處于弱勢的相對人一弱到底。筆者認(rèn)為這種預(yù)想實(shí)際上是沒有根據(jù)的。支持這種取證行為,并不等同于毫無界限地肯定任何“陷阱取證”方式。行政機(jī)關(guān)獲得證據(jù)的真實(shí)性、采取手段的適當(dāng)性都將是行政機(jī)關(guān)謹(jǐn)慎使用取證手段的顧慮。如果予以否定,反而會(huì)縱容不法行為,長此以往,也會(huì)造成因?yàn)槿∽C困難而使得行政機(jī)關(guān)迫于無奈只能走向行政不作為的境地。對行政訴訟證據(jù)合法性制定嚴(yán)格的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有利于督促行政機(jī)關(guān)遵守法律,保護(hù)人權(quán),但也會(huì)挫傷行政機(jī)關(guān)打擊違法行為的積極性和力度,給公共利益造成嚴(yán)重?fù)p失,不利于整個(gè)社會(huì)秩序的穩(wěn)定發(fā)展。
(三)成本與效益的權(quán)衡
波斯納在對非法證據(jù)排除規(guī)則的成本與效益的分析時(shí)指出,“應(yīng)該倡導(dǎo)的批評,可以是確定搜查是否非法的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該重新界定,以及具體而言,惟有當(dāng)證據(jù)收益未大于或等于搜查對受害人造成的損害成本時(shí),搜查才視為非法,或者對非法搜查的唯一制裁就是提起損害賠償訴訟。后一種方式則要求警察在事實(shí)上“認(rèn)購”“非法”對受害人搜查之果,也就是說,當(dāng)證據(jù)收益超過非法搜查對受害人造成損害的成本之時(shí),則推定警察將進(jìn)行搜查?!盵7]刑事訴訟證據(jù)尚且考慮到成本的問題,而行政效率原則在行政執(zhí)法中被置于更為重要的地位,因此,成本和效益問題必然成為行政訴訟證據(jù)合法性認(rèn)定權(quán)衡標(biāo)準(zhǔn)的重要因素之一。
(四)是否造成相對人實(shí)際損害
是否存在實(shí)際的損害結(jié)果往往影響到行政訴訟證據(jù)的合法與否,合法性的界限是各種因素權(quán)衡的結(jié)果,行政執(zhí)法程序的設(shè)置更多地強(qiáng)調(diào)對行政相對人的保護(hù),而行政訴訟的目的也在于保護(hù)相對人的合法權(quán)益,倘若行政訴訟證據(jù)的取得造成了對行政相對人的實(shí)際損害,就是對公平公正的侵害和威脅,是嚴(yán)重違背行政訴訟的目的的。
上述幾種影響因素不能孤立看待,法官在面對行政訴訟證據(jù)合法性問題產(chǎn)生困惑時(shí)應(yīng)綜合考慮以上因素,可以說上述因素是對法官自由裁量權(quán)的輔助也是對其的限制和制約。當(dāng)然,在各式各樣的具體案件中,如何看待上述因素對證據(jù)合法性的影響往往取決于法官的自由裁量,上述幾種因素目前尚不能被視為認(rèn)定行政訴訟證據(jù)合法性的標(biāo)準(zhǔn),但筆者認(rèn)為,有必要在司法解釋或司法判例中明確上述因素的適用以便于法官認(rèn)定行政訴訟證據(jù)的合法性。
三、關(guān)于“陷阱取證”證據(jù)合法性的界限
上述關(guān)于影響行政訴訟證據(jù)合法性認(rèn)定權(quán)衡標(biāo)準(zhǔn)的諸多因素恰恰說明行政訴訟證據(jù)合法性的功能主要在于證據(jù)的取舍,而這種取舍必然包含利益的衡量,必須對棄證之價(jià)值與立證之價(jià)值進(jìn)行比較。正如有學(xué)者所言:“合法性,它是證據(jù)審查中最高價(jià)值意義的環(huán)節(jié)?!盵8]因而要求賦予法官較大的自由裁量權(quán),而自由裁量權(quán)的行使對法官提出了較高的要求,從我國當(dāng)前的法官隊(duì)伍來看,僅僅通過上述影響因素的權(quán)衡是無法解決我國當(dāng)前的司法困境的。加之我國不實(shí)行判例制度,完全賦予法官自由裁量權(quán),不同的法院和法官對影響因素的權(quán)衡難免產(chǎn)生不同的結(jié)論,會(huì)造成同一證據(jù)在不同法院和法官手中不同的命運(yùn),造成司法判決的混亂。因此有必要通過法律或者司法解釋,找到行政訴訟證據(jù)合法性的界限以規(guī)范法官在司法實(shí)踐中對證據(jù)的取舍。
筆者認(rèn)為,“陷阱取證”所取得的證據(jù)的合法性界限應(yīng)該從主觀和客觀兩個(gè)方面考慮,刑事訴訟中,“陷阱取證”被分為兩類,即“機(jī)會(huì)提供型”和“犯意誘發(fā)型”,我們不妨將這種分類引進(jìn)行政訴訟中來,并對這兩種類型分別予以討論:主觀上,行政執(zhí)法人員不能懷有有不合法之目的,即不能誘使相對人產(chǎn)生違法的意圖。因?yàn)樾姓C(jī)關(guān)調(diào)查取證的目的是為了查處和懲治違法行為,而不是人為地引誘、制造違法行為以此牟取不法利益。那么,問題的關(guān)鍵就在于認(rèn)清行政相對人的違法意圖究竟產(chǎn)生于何時(shí),或者說,要查清行政執(zhí)法人員在進(jìn)行“陷阱取證”時(shí),相對人是否已經(jīng)“懷有”違法意圖。在“機(jī)會(huì)提供型”當(dāng)中,行政相對人從一開始就懷有有違法意圖,“陷阱取證”只是使這種意圖暴露出來,或者只是促使其產(chǎn)生具體的違法行為。而“犯意誘發(fā)型”當(dāng)中,行政執(zhí)法人員則是采取各種手段使行政相對人產(chǎn)生違法意圖,這種方式所取得的證據(jù)顯然是違法的??陀^上來看,取證行為不能超過必要的限度,所謂必要的限度,我們認(rèn)為,至少不能違反法律的明確規(guī)定,“機(jī)會(huì)提供型”中取證行為是在法律可容許的范圍之內(nèi)的,而“犯意誘發(fā)型”則不然,往往其行為較為積極,超過了合理的限度。
當(dāng)然,實(shí)踐中出現(xiàn)的案例其證據(jù)的合法性判斷則較為困難,這就要求法官對“陷阱取證”所取得之證據(jù)的采用或排除,在目光忘返流盼于法律與案情之上時(shí),腦中不斷權(quán)衡著影響行政訴訟證據(jù)合法性認(rèn)定的各種因素,對棄證之價(jià)值與立證之價(jià)值進(jìn)行比較,以期正確把握行政訴訟證據(jù)合法性的界限。
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[關(guān)鍵詞]強(qiáng)制執(zhí)行;行政訴訟;公民、法人或者其他組織
[中圖分類號]DF7
[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A
[文章編號]1672-2728(2013)03-0138-04
一、前言
對法院生效行政裁判的執(zhí)行,我國的行政訴訟制度作了原則性的規(guī)定,即不同的被執(zhí)行人執(zhí)行機(jī)關(guān)相同,但根據(jù)不同的被執(zhí)行人適用不同的強(qiáng)制執(zhí)行措施。但是,對行政訴訟中不同的被執(zhí)行人的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),學(xué)者們并未形成一致的意見,有必要予以澄清。
對行政訴訟中不同的被執(zhí)行人的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),主要有三種不同的意見:一是原告和被告標(biāo)準(zhǔn);二是行政相對人和行政主體標(biāo)準(zhǔn);三是公民、法人或者其他組織和行政機(jī)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如果簡單地從形式上考察,上述三種標(biāo)準(zhǔn)似乎沒有實(shí)質(zhì)上的區(qū)別,但如果進(jìn)行深入分析,就會(huì)發(fā)現(xiàn)它們之間仍然存在差異。在我國,行政訴訟被視為“民告官”的訴訟,在一般情況下,行政訴訟的原告是公民、法人或者其他組織,但行政機(jī)關(guān)在個(gè)別情況下也可能成為行政訴訟的原告,如物價(jià)局以公安局違反物價(jià)管理法規(guī)為由對公安局實(shí)施行政處罰,公安局就可以原告的身份提起行政訴訟,因此,某一主體的自身屬性與其訴訟地位并不具有一種必然的聯(lián)系,原告和被告的標(biāo)準(zhǔn)并不符合我國行政訴訟法的立法精神。行政相對人和行政主體,則是行政程序中使用的法律概念,指的是行政實(shí)體法律關(guān)系的雙方當(dāng)事人。行政相對人一般是公民、法人或者其他組織,但不能絕對化,因?yàn)樾姓C(jī)關(guān)雖然一般是以行政主體的身份參與行政實(shí)體法律關(guān)系,但有時(shí)也可能成為行政實(shí)體法律關(guān)系中的行政相對人。所以,理論界一般認(rèn)為:“《行政訴訟法》所規(guī)定的行政裁判執(zhí)行的不同措施,只是針對公民、法人、其他組織和行政機(jī)關(guān)的,而不是針對原告與被告或相對人與行政主體的?!睉?yīng)當(dāng)說,這一認(rèn)識揭示了該問題的本源性,并且我國《行政訴訟法》第65條第2款、第3款和最高人民法院關(guān)于行政訴訟司法解釋的有關(guān)規(guī)定對此也進(jìn)行了印證。當(dāng)然,如果用“自然人”取代“公民”的概念,就更能完整地反映行政訴訟的實(shí)際情況。此外,根據(jù)法人制度的基本原理,法人不僅包括企業(yè)法人、事業(yè)法人和社團(tuán)法人,而且還包括機(jī)關(guān)法人,《行政訴訟法》規(guī)定的對“法人”的強(qiáng)制執(zhí)行措施顯然不應(yīng)當(dāng)包括“機(jī)關(guān)法人”在內(nèi),因?yàn)樾姓C(jī)關(guān)屬于機(jī)關(guān)法人的范疇。
從我國法學(xué)理論界研究的情況來看,學(xué)者們關(guān)注的重點(diǎn)是如何解決行政訴訟中對行政機(jī)關(guān)執(zhí)行難的問題,而就行政訴訟中對公民、法人或者其他組織強(qiáng)制執(zhí)行的研究成果則十分少見。事實(shí)上,這一問題不能簡單地用“參照民事訴訟執(zhí)行制度”來解決,仍有進(jìn)行深入研究的空間,其中執(zhí)行機(jī)關(guān)和執(zhí)行措施的問題就有必要作專門的探討。
二、公民、法人或者其他組織作為行政訴訟被執(zhí)行人的執(zhí)行機(jī)關(guān)
根據(jù)我國《行政訴訟法》第65條第2款的規(guī)定,公民、法人或者其他組織拒絕履行法院判決、裁定的,行政機(jī)關(guān)除可以向第一審人民法院申請執(zhí)行外,自己也可以依法強(qiáng)制執(zhí)行。也就是說,行政訴訟中對公民、法人或者其他組織的執(zhí)行機(jī)關(guān)既包括人民法院,也包括行政機(jī)關(guān)。有學(xué)者認(rèn)為:“行政訴訟法之所以這樣規(guī)定,這主要是從行政機(jī)關(guān)的特殊地位考慮的。因?yàn)?,在行政訴訟中,被訴的行政機(jī)關(guān)一方面是被告,另一方面又同時(shí)具有國家行政機(jī)關(guān)的地位,并因此地位仍然享有行政執(zhí)行權(quán)。據(jù)此,在行政訴訟中,當(dāng)法院作出判決、裁定,判決作為原告的行政相對人敗訴后,行政相對人就應(yīng)當(dāng)履行生效判決、裁定;如果敗訴的行政相對人不履行判決、裁定,作為勝訴的行政機(jī)關(guān)有權(quán)申請法院強(qiáng)制執(zhí)行,也有權(quán)依法由自己去強(qiáng)制執(zhí)行?!边€有學(xué)者指出:“《行政訴訟法》規(guī)定行政機(jī)關(guān)有權(quán)強(qiáng)制執(zhí)行的主要原因是:(1)對于某些肯定行政機(jī)關(guān)的行政行為的裁判,人民法院無須執(zhí)行;(2)對于人民法院無須執(zhí)行的行政行為,行政機(jī)關(guān)可以依據(jù)法律的授權(quán)自行強(qiáng)制執(zhí)行;(3)行政機(jī)關(guān)此時(shí)執(zhí)行的本質(zhì)上是經(jīng)過合法性評斷的行政行為,不完全是人民法院的生效裁判?!钡牵瑢π姓C(jī)關(guān)能否在公民、法人或者其他組織在行政訴訟中敗訴時(shí)作為執(zhí)行機(jī)關(guān),學(xué)者們?nèi)匀淮嬖诓煌J(rèn)識,學(xué)術(shù)界對民事行政訴訟執(zhí)行體制的探討也會(huì)對這一問題產(chǎn)生直接的影響。
在具體研究這一問題之前,筆者首先簡要介紹不同國家和地區(qū)對法院生效行政裁判執(zhí)行機(jī)關(guān)規(guī)定的不同模式:一是行政機(jī)關(guān)執(zhí)行模式。這種執(zhí)行模式的執(zhí)行機(jī)關(guān)是法院之外專設(shè)的行政執(zhí)行官員或?qū)iT的行政機(jī)關(guān),前者稱為“司法執(zhí)行官型”,由隸屬于行政機(jī)關(guān)或者警察系統(tǒng)的行政官員負(fù)責(zé)執(zhí)行,但要將執(zhí)行情況在規(guī)定的期限向法院報(bào)告,英國、美國、加拿大、新西蘭、印度等英美法系國家為此類型;后者稱為“專門執(zhí)行機(jī)構(gòu)型”,由獨(dú)立的專門成立的政府執(zhí)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)執(zhí)行,瑞典、瑞士等國為此類型。二是司法機(jī)關(guān)執(zhí)行模式。這種模式的執(zhí)行機(jī)關(guān)是法院或者法院的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),根據(jù)執(zhí)行的具體機(jī)關(guān)不同又分為法官命令執(zhí)行型、法院執(zhí)行官執(zhí)行型、執(zhí)行法院和執(zhí)行官結(jié)合型、專門執(zhí)行法院型等不同的類型。法官命令執(zhí)行型由執(zhí)行法官負(fù)責(zé)執(zhí)行事務(wù),執(zhí)行員沒有辦理執(zhí)行事務(wù)的獨(dú)立權(quán)力,西班牙、意大利、秘魯、奧地利及我國臺(tái)灣地區(qū)和澳門特別行政區(qū)為此類型。法院執(zhí)行官執(zhí)行型由法院內(nèi)設(shè)的執(zhí)行官負(fù)責(zé)執(zhí)行事務(wù),如澳大利亞。執(zhí)行法院和執(zhí)行官結(jié)合型,則由執(zhí)行法院或者法官與執(zhí)行官依法分別獨(dú)立行使自己的執(zhí)行權(quán)力,如日本。專門執(zhí)行法院型是由專門設(shè)立的執(zhí)行法院辦理執(zhí)行事務(wù),如冰島。三是混合型。這種執(zhí)行模式的執(zhí)行機(jī)關(guān)包括法院和行政機(jī)關(guān),其中法國是以法院為主行政機(jī)關(guān)為輔的司法主導(dǎo)型的混合模式,德國則是以行政機(jī)關(guān)為主法院為輔的行政主導(dǎo)型的混合模式。
從上述介紹可以看出,我國《行政訴訟法》對法院生效行政裁判執(zhí)行機(jī)關(guān)的規(guī)定采取的是混合模式。不少學(xué)者對這種混合模式的規(guī)定提出了不同的意見。有學(xué)者認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)“將行政相對人為被執(zhí)行人的行政案件的執(zhí)行權(quán)全部賦予行政機(jī)關(guān)”。另有學(xué)者認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)根據(jù)行政訴訟判決的不同種類來確定行政機(jī)關(guān)是否能作為執(zhí)行機(jī)關(guān),具體意見為:“(1)人民法院作出維持原具體行政行為判決或者駁回原告訴訟請求判決后,公民、法人或者其他組織拒絕履行判決、裁定的,行政機(jī)關(guān)可以向第一審人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行原具體行政行為,或者依法強(qiáng)制執(zhí)行原具體行政行為。(2)人民法院作出對原具體行政行為部分撤銷或者變更判決后,公民、法人或者其他組織拒絕履行判決、裁定的,行政機(jī)關(guān)可以向第一審人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行生效裁判?!惫P者不同意上述觀點(diǎn),主張無論在何種情況下,即使公民、法人或者其他組織作為被執(zhí)行人,行政機(jī)關(guān)也不宜作為執(zhí)行機(jī)關(guān)。這一主張的理由主要有以下幾個(gè)方面:其一,根據(jù)行政訴訟法和最高人民法院有關(guān)行政訴訟司法解釋的規(guī)定,行政機(jī)關(guān)只有在法律法規(guī)有明確規(guī)定的情況下才可以“依法強(qiáng)制執(zhí)行”。但是,“就中國目前立法現(xiàn)狀而言,迄今為止尚未有一部法律或法規(guī)明文授權(quán)行政機(jī)關(guān)擁有訴訟執(zhí)行權(quán)”。因此,行政機(jī)關(guān)擁有訴訟執(zhí)行權(quán)在司法實(shí)踐中實(shí)際上是不存在的。其二,公民、法人或者其他組織為行政訴訟的被執(zhí)行人時(shí),執(zhí)行的根據(jù)是已經(jīng)生效的法院行政裁判,而不是原具體行政行為?!斑@是因?yàn)椋m然從形式上看,實(shí)現(xiàn)的權(quán)利義務(wù)還是原具體行政行為所確定的內(nèi)容,但實(shí)質(zhì)上由于將具體行政行為訴至法院后,該具體行政行為的效力要由司法最終確定。維持判決的作出意味著司法確認(rèn)了具體行政行為的合法性……此時(shí),作為執(zhí)行根據(jù)的是法院的生效的維持判決,不再是具體行政行為決定書?!奔热粓?zhí)行根據(jù)是法院以自己的意志作出的肯定被訴具體行政行為內(nèi)容的決定,行政機(jī)關(guān)就無權(quán)代替法院執(zhí)行生效的行政裁判。其三,如果行政機(jī)關(guān)作為執(zhí)行機(jī)關(guān),其既是執(zhí)行組織,又是申請執(zhí)行人或者權(quán)利人,導(dǎo)致了執(zhí)行法律關(guān)系主體的混亂,在理論上也混淆了直接執(zhí)行對象和間接執(zhí)行對象的區(qū)別以及行政訴訟執(zhí)行與行政強(qiáng)制執(zhí)行的差異。其四,我國行政訴訟法在公民、法人或者其他組織為被執(zhí)行人時(shí)將法院生效行政裁判的執(zhí)行權(quán)同時(shí)授予法院和行政機(jī)關(guān),在立法上并沒有體現(xiàn)出優(yōu)位或者順序,可能導(dǎo)致重復(fù)執(zhí)行的現(xiàn)象,而且在法院生效行政裁判未完全支持行政機(jī)關(guān)而由行政機(jī)關(guān)執(zhí)行時(shí),可能產(chǎn)生行政機(jī)關(guān)超越其職權(quán)范圍實(shí)施強(qiáng)制執(zhí)行的情形。其五,行政機(jī)關(guān)作為執(zhí)行機(jī)關(guān),沒有體現(xiàn)程序公正的要求,可能導(dǎo)致民眾對司法的不信任。行政訴訟是“民告官”的訴訟,“民”到法院告“官”,如果敗訴輸了官司又由“官”直接對其進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行,“民”就會(huì)認(rèn)為法院與“官”本是一家,受到了審判權(quán)和行政權(quán)兩種公權(quán)力的“壓迫”,很難認(rèn)為法院是“公正”和“居中”的,可能不再相信法院。有學(xué)者指出:“從司法執(zhí)行的整體來看,公民對它的認(rèn)同實(shí)際上是從四個(gè)方面展開的:一是對法律的認(rèn)同,二是對依據(jù)法律所做出的生效法律文書的認(rèn)同,三是對實(shí)際執(zhí)行活動(dòng)本身的認(rèn)同,四是對整個(gè)司法執(zhí)行制度的認(rèn)同……這四個(gè)環(huán)節(jié)仍然構(gòu)成一個(gè)鏈條,公民缺乏對其中任何一個(gè)環(huán)節(jié)的認(rèn)同,就不會(huì)認(rèn)同整個(gè)執(zhí)行活動(dòng)?!惫癫徽J(rèn)同行政訴訟執(zhí)行活動(dòng),也會(huì)對整個(gè)行政訴訟制度不予認(rèn)同,這不利于行政訴訟解決行政爭議功能的發(fā)揮,不符合行政訴訟保護(hù)公民、法人或者其他組織合法權(quán)益的目的,甚至?xí)?yán)重影響行政訴訟制度的發(fā)展。
由于我國長期以來存在民事訴訟和行政訴訟“執(zhí)行難”的問題,學(xué)術(shù)界借鑒其他國家和地區(qū)的立法規(guī)定,對我國民事行政訴訟執(zhí)行體制的改革問題提出了諸多方案,如成立專門的執(zhí)行法院;由行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)執(zhí)行;由法院負(fù)責(zé)執(zhí)行等。成立專門的執(zhí)行法院在理論上雖然具有可行性,但這一方案實(shí)施起來還有許多具體問題需要進(jìn)行嚴(yán)密的論證,并且這一方案也并非其他國家和地區(qū)執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)立的常態(tài),故該方案目前還不具備實(shí)施的現(xiàn)實(shí)性。由行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)執(zhí)行法院的生效裁判,也許適合于民事訴訟,但在行政訴訟中則可能存在很多困境,不符合我國行政訴訟的實(shí)際情況,甚至?xí)璧K行政訴訟的執(zhí)行。因此,無論被執(zhí)行人是公民、法人或者其他組織還是行政機(jī)關(guān),法院生效裁判的執(zhí)行機(jī)關(guān)統(tǒng)一規(guī)定為人民法院是我國現(xiàn)實(shí)情況所決定的最佳選擇方案。
三、公民、法人或者其他組織作為行政訴訟被執(zhí)行人的執(zhí)行措施
行政訴訟中對不同的被執(zhí)行人適用不同的強(qiáng)制執(zhí)行措施的規(guī)定是否具有合理性,在理論界存在意見分歧。有學(xué)者認(rèn)為:“這種對拒不履行法院生效裁判的訴訟當(dāng)事人分別適用不同的強(qiáng)制執(zhí)行措施的做法,從根本上違背了法律的公平原則。從訴訟程序上看,無論公民、法人、其他組織,還是行政機(jī)關(guān),他們都是行政訴訟的當(dāng)事人。按照《行政訴訟法》第7條規(guī)定的訴訟原則,當(dāng)事人在行政訴訟中的法律地位平等。據(jù)此,行政訴訟中的強(qiáng)制執(zhí)行措施,當(dāng)然應(yīng)該以公民、法人、其他組織以及行政機(jī)關(guān)在行政訴訟中的身份、地位(也即原告抑或被告,以及勝訴抑或敗訴)作為制度設(shè)計(jì)和法律適用的主要根據(jù),而不能依照其他因素。但是,《行政訴訟法》有關(guān)執(zhí)行制度的規(guī)定,顯然沒有同第7條確立的訴訟原則保持一致。作為訴訟制度,這種規(guī)定顯然是有失公平的,其直接造成了對一方當(dāng)事人適用一種強(qiáng)制措施,對另一方當(dāng)事人則適用另一種強(qiáng)制措施的局面;而且,這種不同又是以對公民、法人、其他組織這些‘民’更為嚴(yán)厲而對行政機(jī)關(guān)這些‘官’更為寬松為內(nèi)容特征的,從而在相當(dāng)程度上折射出‘官貴民賤’和行政機(jī)關(guān)高高在上、高人一等的立法意蘊(yùn)?!边€有學(xué)者認(rèn)為,我國行政訴訟法的這種規(guī)定,不僅違背了法律的公平原則,而且損害了司法的權(quán)威和法律的尊嚴(yán),與我國的實(shí)際情況也不相符。依筆者看來,上述認(rèn)識是不正確的,行政訴訟法根據(jù)被執(zhí)行人是公民、法人或者其他組織和行政機(jī)關(guān)規(guī)定不同的強(qiáng)制執(zhí)行措施具有合理性。法律的公平原則應(yīng)當(dāng)注重實(shí)質(zhì)上的公平,不顧不同的被執(zhí)行人具體情況的差異強(qiáng)調(diào)形式上的公平并非公平原則的應(yīng)有之義。根據(jù)被執(zhí)行人的不同情況采取不同的強(qiáng)制執(zhí)行措施,也是一切從實(shí)際出發(fā)和具體情況具體分析的哲學(xué)思想的要求。具體說來,行政訴訟立法之所以對行政機(jī)關(guān)規(guī)定不同于公民、法人或者其他組織的強(qiáng)制執(zhí)行措施,是因?yàn)樾姓C(jī)關(guān)行使國家行政職權(quán),掌管行政公產(chǎn),代表國家利益和社會(huì)公共利益。如果對行政機(jī)關(guān)采取與對公民、法人或者其他組織完全相同的強(qiáng)制執(zhí)行措施,在具體執(zhí)行時(shí)有時(shí)是無法完全做到的,并且世界上沒有哪一個(gè)國家采取這樣的立法規(guī)定。還應(yīng)當(dāng)看到,我國司法實(shí)踐中行政機(jī)關(guān)拒不履行法院生效行政裁判的現(xiàn)象比較普遍,并不是因?yàn)椴煌瑥?qiáng)制執(zhí)行措施的規(guī)定所造成的;對行政機(jī)關(guān)適用不同于公民、法人或者其他組織的強(qiáng)制執(zhí)行措施,并不意味著對行政機(jī)關(guān)的強(qiáng)制執(zhí)行措施就一定較為寬松,有時(shí)它比對公民、法人或者其他組織的強(qiáng)制執(zhí)行措施還更為嚴(yán)厲。
在行政訴訟中,如果公民、法人或者其他組織不履行法院的生效行政裁判,不僅會(huì)對行政管理秩序和公共利益產(chǎn)生不利影響,而且會(huì)損害法律的尊嚴(yán)和司法的權(quán)威。由于公民、法人或者其他組織在行政訴訟中處于相對弱勢的地位,與對行政機(jī)關(guān)的執(zhí)行相比,“執(zhí)行難”的問題并不太突出。我國行政訴訟法沒有對公民、法人或者其他組織的執(zhí)行措施作出具體規(guī)定,但由于行政訴訟司法解釋明確了對行政訴訟法沒有規(guī)定的內(nèi)容可以參照民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定,所以,理論界的一般認(rèn)識和實(shí)務(wù)中的普遍做法是:公民、法人或者其他組織在行政訴訟中為被執(zhí)行人時(shí),執(zhí)行措施參照民事訴訟執(zhí)行程序的規(guī)定。在民事訴訟中,執(zhí)行措施可分為實(shí)現(xiàn)金錢債權(quán)的執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)非金錢債權(quán)的執(zhí)行和保障性執(zhí)行措施。具體的民事訴訟執(zhí)行措施主要有:查詢、凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人的存款;扣留、提取被執(zhí)行人的收入;查封、扣押、拍賣、變賣被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn);強(qiáng)制被執(zhí)行人交付法律文書確定的財(cái)物或者票證;現(xiàn)場搜查;強(qiáng)制被執(zhí)行人支付利息或者支付遲延履行金。
筆者認(rèn)為,民事訴訟中的執(zhí)行措施不宜全部適用于行政訴訟中的公民、法人或者其他組織,公民、法人或者其他組織在行政訴訟中敗訴時(shí),對其實(shí)施的執(zhí)行措施的強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)小于民事訴訟中的執(zhí)行措施。理由在于:一是行政訴訟是一種監(jiān)督制度和救濟(jì)制度,行政訴訟當(dāng)事人法律地位平等原則不能僅僅追求形式上的平等,而是應(yīng)當(dāng)更多地體現(xiàn)對處于弱勢地位的公民、法人或者其他組織合法權(quán)益的保護(hù)。在行政案件的審理階段,我國行政訴訟法已經(jīng)注意到了這個(gè)問題,規(guī)定了原告享有、申請延長期限、申請撤訴、選擇管轄法院、申請停止被訴行政行為的執(zhí)行、變更訴訟請求、申請調(diào)取證據(jù)、附帶請求行政賠償?shù)缺桓嫠痪哂械奶厥獾脑V訟權(quán)利,在行政訴訟執(zhí)行階段也應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)這種立法精神。二是公民、法人或者其他組織履行法院的生效行政裁判,實(shí)際上是服從于國家對于公共事務(wù)的管理?!皩τ诠彩聞?wù)的管理一味地通過暴力是不可取的”。漢密爾頓也指出:“各州不應(yīng)該贊成這樣一部憲法:它只能借助一支龐大的、待命而動(dòng)的軍隊(duì)來執(zhí)行政府的一般要求或命令?!彪S著現(xiàn)代行政的發(fā)展,剛性行政應(yīng)當(dāng)越來越多地讓渡于柔性行政。就國家對公共事務(wù)的管理而言,絕對的強(qiáng)制實(shí)際上就是絕對的奴役?!八^絕對的奴役,就是一個(gè)人根本無從確定所要做的事情;在這種境況中,今晚絕不知道明天早晨要做何事,亦即一個(gè)人須受制于一切對他下達(dá)的命令?!比欠傻倪m用必須注意法律效果與社會(huì)效果的統(tǒng)一。在行政訴訟中,針對公民、法人或者其他組織的執(zhí)行措施如果不體現(xiàn)對其弱勢地位的關(guān)懷,法律效果也許可能還較為理想,但往往得不到較好的社會(huì)效果。國家對公共事務(wù)的管理雖然應(yīng)具有必要的強(qiáng)制力,但如果主要依靠強(qiáng)制力來維護(hù)這種管理,那么就幾乎可以斷定其不具有合理性和認(rèn)同感,因此,公權(quán)力對私人的強(qiáng)制程度應(yīng)當(dāng)是有限的。四是民事訴訟解決的是平等的私法主體之間的事項(xiàng),執(zhí)行措施的力度較大具有合理性,因?yàn)橐环讲宦男蟹ㄔ翰门写_定的義務(wù),勢必會(huì)損害另一方私法主體的合法權(quán)益,這是對私法上“平等原則”的違背。行政訴訟則與之不同,對公民、法人或者其他組織的執(zhí)行措施力度較小,只要不對國家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益造成較大損失,不嚴(yán)重?fù)p害行政管理秩序,一般不會(huì)產(chǎn)生較為嚴(yán)重的社會(huì)問題,相反還有利于國家公權(quán)力與公民權(quán)利之間關(guān)系的和諧穩(wěn)定。
需要指出的是,雖然筆者主張?jiān)谛姓V訟中對公民、法人或者其他組織的執(zhí)行措施的強(qiáng)度應(yīng)小于民事訴訟中的執(zhí)行措施,并不意味著筆者贊成公民、法人或者其他組織可以不履行法院的生效行政裁判,因?yàn)樽鹬睾吐男蟹ㄔ翰门惺欠ㄖ紊鐣?huì)的必然要求。因此,在公民、法人或者其他組織在行政訴訟中敗訴時(shí),對其執(zhí)行措施的人文關(guān)懷必須有合理的限度,并且要有充分的法律依據(jù)。筆者建議,我國行政訴訟法對這一問題可作如下規(guī)定:公民、法人或者其他組織不履行法院生效行政裁判確定的義務(wù),法院原則上適用民事訴訟中執(zhí)行措施的規(guī)定,但依行政強(qiáng)制法的規(guī)定對被執(zhí)行人更為有利的,則適用行政強(qiáng)制法的有關(guān)規(guī)定。我國的行政強(qiáng)制法規(guī)定了許多有利于被執(zhí)行人的原則、制度、程序和規(guī)則,如不得對居民采取供水、供電、供熱、供燃?xì)獾确绞綀?zhí)行;除緊急情況外不得在夜間或者法定節(jié)假日實(shí)施強(qiáng)制執(zhí)行。從法理上講,法院執(zhí)行生效裁判應(yīng)適用訴訟法或者專門的法院裁判強(qiáng)制執(zhí)行法的規(guī)定,但是,如果行政強(qiáng)制法對執(zhí)行措施的規(guī)定更加有利于被執(zhí)行人,作為人民權(quán)利保護(hù)神的法院就沒有拒絕適用的理由,否則就會(huì)使法院對公民、法人或者其他組織采取的執(zhí)行措施的強(qiáng)度大于行政機(jī)關(guān)對公民、法人或者其他組織采取的執(zhí)行措施,從而與行政訴訟制度保護(hù)公民、法人或者其他組織合法權(quán)益的目的產(chǎn)生沖突。
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第一章任務(wù)和基本原則
第一條為了保證刑法的正確實(shí)施,懲罰犯罪,保護(hù)人民,保障國家安全和社會(huì)公共安全,維護(hù)社會(huì)主義社會(huì)秩序,根據(jù)憲法,制定本法。
第二條中華人民共和國刑事訴訟法的任務(wù),是保證準(zhǔn)確、及時(shí)地查明犯罪事實(shí),正確應(yīng)用法律,懲罰犯罪分子,保障無罪的人不受刑事追究,教育公民自覺遵守法律,積極同犯罪行為作斗爭,以維護(hù)社會(huì)主義法制,保護(hù)公民的人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利、民利和其他權(quán)利,保障社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
第三條對刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審,由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。檢察、批準(zhǔn)逮捕、檢察機(jī)關(guān)直接受理的案件的偵查、提起公訴,由人民檢察院負(fù)責(zé)。審判由人民法院負(fù)責(zé)。除法律特別規(guī)定的以外,其他任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體和個(gè)人都無權(quán)行使這些權(quán)力。
人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟,必須嚴(yán)格遵守本法和其他法律的有關(guān)規(guī)定。
第四條國家安全機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定,辦理危害國家安全的刑事案件,行使與公安機(jī)關(guān)相同的職權(quán)。
第五條人民法院依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán),人民檢察院依照法律規(guī)定獨(dú)立行使檢察權(quán),不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。
第六條人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟,必須依靠群眾,必須以事實(shí)為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩。對于一切公民,在適用法律上一律平等,在法律面前,不允許有任何特權(quán)。
第七條人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟,應(yīng)當(dāng)分工負(fù)責(zé),互相配合,互相制約,以保證準(zhǔn)確有效地執(zhí)行法律。
第八條人民檢察院依法對刑事訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。
第九條各民族公民都有用本民族語言文字進(jìn)行訴訟的權(quán)利。人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對于不通曉當(dāng)?shù)赝ㄓ玫恼Z言文字的訴訟參與人,應(yīng)當(dāng)為他們翻譯。
在少數(shù)民族聚居或者多民族雜居的地區(qū),應(yīng)當(dāng)用當(dāng)?shù)赝ㄓ玫恼Z言進(jìn)行審訊,用當(dāng)?shù)赝ㄓ玫奈淖峙袥Q書、布告和其他文件。
第十條人民法院審判案件,實(shí)行兩審終審制。
第十一條人民法院審判案件,除本法另有規(guī)定的以外,一律公開進(jìn)行。被告人有權(quán)獲得辯護(hù),人民法院有義務(wù)保證被告人獲得辯護(hù)。
第十二條未經(jīng)人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪。
第十三條人民法院審判案件,依照本法實(shí)行人民陪審員陪審的制度。
第十四條人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)保障訴訟參與人依法享有的訴訟權(quán)利。
對于不滿十八歲的未成年人犯罪的案件,在訊問和審判時(shí),可以通知犯罪嫌疑人、被告人的法定人到場。
訴訟參與人對于審判人員、檢察人員和偵查人員侵犯公民訴訟權(quán)利和人身侮辱的行為,有權(quán)提出控告。
第十五條有下列情形之一的,不追究刑事責(zé)任,已經(jīng)追究的,應(yīng)當(dāng)撤銷案件,或者不,或者終止審理,或者宣告無罪:
(一)情節(jié)顯著輕微、危害不大,不認(rèn)為是犯罪的;
(二)犯罪已過追訴時(shí)效期限的;
(三)經(jīng)特赦令免除刑罰的;
(四)依照刑法告訴才處理的犯罪,沒有告訴或者撤回告訴的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律規(guī)定免予追究刑事責(zé)任的。
第十六條對于外國人犯罪應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,適用本法的規(guī)定。
案例一:李甲、楊乙非法行醫(yī)案 2010年6月26日被害人李丙(時(shí)年30歲)因感覺腰部疼痛到楊乙(無醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書)開設(shè)的診所(未在衛(wèi)生部門注冊,未辦理醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證)看病,診所醫(yī)師李甲(持有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書)以腰肌損傷向李祖明開了三副中藥,并由楊乙抓藥。李丙回家后按醫(yī)生李甲的要求服用中藥。第一天,其服用后稱全身有發(fā)麻的感覺,自認(rèn)為是藥物起作用的效果(其妻證言)。2010年6月27日19時(shí)許,李丙在家中喝了李甲開的中藥后兩三分鐘便昏倒并口吐白沫,后送醫(yī)院搶救無效死亡。
其死亡原因經(jīng)法醫(yī)病理鑒定為:在經(jīng)繼續(xù)檢驗(yàn)排除中毒死亡后,可以認(rèn)定李丙系自身心臟病急性發(fā)作導(dǎo)致急性致死性心律失常/或心力衰竭而猝死,屬病理性死亡;其臨床服用中藥之藥物反應(yīng)對其死亡的發(fā)生發(fā)展具有一定程度誘發(fā)作用。
當(dāng)時(shí),相關(guān)部門無法就死者是否是中藥中毒死亡作出鑒定,學(xué)界對中藥難以作出準(zhǔn)確的認(rèn)識。依據(jù)當(dāng)時(shí)證據(jù),既不能認(rèn)定死者是中藥中毒死亡,也不能認(rèn)定其是病理性死亡,對中藥藥物反應(yīng)與死亡之間有多大程度誘發(fā)作用亦無法界定。死者系三十歲的中青年男子,生前系駕駛員,無證據(jù)反映其身體有嚴(yán)重疾病。
案例二:王某某交通肇事案 2009年12月27日傍晚,嫌疑人王某某駕駛小型客車在公路上行駛,車行至一上坡路段時(shí),因?qū)γ鎭碥嚐粽丈浯萄?,嫌疑人突然發(fā)現(xiàn)其行車道前斜躺有一成年人,距離很近,其躲避不及,只能猛打方向,從被害人身上跨騎過去,隨后停車查看發(fā)現(xiàn)被害人頭部出血、口喘酒氣,但自稱不敢確定是否是自己開車所致,遂駕車離開現(xiàn)場,后被害人死亡在現(xiàn)場。事后略半小時(shí),偵察人員找到嫌疑人并扣押車輛,經(jīng)痕跡鑒定,其所駕車輛底盤有與柔軟物體及紡織物掛擦的痕跡,但未檢測到被害人的身體組織成份。事發(fā)路段在城郊結(jié)合部,案發(fā)當(dāng)晚的略一小時(shí)內(nèi),也有其他駕駛員路徑此地,也曾看見一醉漢在此處活動(dòng)。嫌疑人自愿認(rèn)罪,但仍稱不能確定是自己車輛撞死了被害人。
案例三:袁某掩飾、隱瞞犯罪所得案 2010年7月7日,被害人劉甲在街上被一男子搶奪走手機(jī)一部。7月27日公安機(jī)關(guān)通過線索將使用該手機(jī)的周乙?guī)Щ貑挝徽{(diào)查,其證實(shí)該手機(jī)是其從一專門從事手機(jī)回收的袁丙處購買,經(jīng)查袁丙其稱該手機(jī)是7月初的一天從一專門搞搶盜的孫丁處收購,孫丁告知過自己該手機(jī)是其搶奪得來?,F(xiàn)孫丁未到案,劉甲未看清搶奪自己的男子。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪將袁丙抓捕羈押并移送審查。
上述三案,均有證據(jù)證實(shí)嫌疑人實(shí)施了涉案行為,嫌疑人也認(rèn)罪,且均有明確的被害人,但證據(jù)是否達(dá)到排除合理懷疑的確然性標(biāo)準(zhǔn),有不同意見。
一種觀點(diǎn)認(rèn)為,上述案例均有相當(dāng)證據(jù)證實(shí)嫌疑人實(shí)施了涉案行為,嫌疑人認(rèn)罪,亦無刑訊逼供等違法取證情形,理應(yīng)追究嫌疑人刑事責(zé)任。
另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為,根據(jù)刑事訴訟排除合理懷疑的確然性證明標(biāo)準(zhǔn),上述案例證據(jù)未形成鎖鏈,未到達(dá)事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿充分的要求,不能。
根據(jù)案情實(shí)際,筆者認(rèn)為:案例一,因受鑒定技術(shù)及科學(xué)水平的限制,實(shí)無法就死者的死因作出明確鑒定,即使依原鑒定載明:“中藥之藥物反應(yīng)對其死亡的發(fā)生發(fā)展具有一定程度誘發(fā)作用”之觀點(diǎn),但該一定程度到底有多大的影響,是否具備刑法所要求的因果關(guān)系亦無定論。案例二:同樣受勘驗(yàn)鑒定結(jié)果所限,無法根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)作出唯一結(jié)論;案例三:袁丙雖自認(rèn)明知是他人搶奪贓物,但因涉嫌搶奪之人不到案,現(xiàn)不能確定其收購之物就直接來自他人犯罪所得。故此,上述三案均存在證據(jù)瑕疵,如,均存在“無罪風(fēng)險(xiǎn)”。
但理論與實(shí)踐總是有差距的,法律真實(shí)與事實(shí)真實(shí)往往各不一致,國人對司法的理解和尊重并沒有達(dá)到理想的水平。一線司法辦案人員面臨著與各方當(dāng)事人的正面接觸,任何訴訟行為均可能引來當(dāng)事人的質(zhì)詢、上訪甚至糾纏。上述前一、二案例均是人命案件,如案件終結(jié)在檢察公訴環(huán)節(jié),勢必造成被害一方當(dāng)事人的強(qiáng)烈反應(yīng)。
[關(guān)鍵詞]行政訴訟法;修改方向;制度設(shè)計(jì)
[中圖分類號]D915 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1672-2426(2012)07-0020-02
一、行政訴訟法的貢獻(xiàn)及其修改的必要性
行政訴訟法在我國的施行已經(jīng)有20多個(gè)年頭,其所取得的成就是巨大的,這種成就突出表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:一方面,行政訴訟法將“民告官”這一形式以法律制度的形式確立下來,使尋常百姓能夠享有同政府平等的司法權(quán)利,極大地促進(jìn)了政府觀念的迅速轉(zhuǎn)變;另一方面,行政訴訟法更是促進(jìn)了我國民主法治制度的發(fā)展與完善,在行政訴訟法實(shí)施之后,我們形成了一系列的法律制度,例如行政復(fù)議法、行政許可法以及行政處罰法等,所以說,行政訴訟法在我國當(dāng)前整個(gè)行政法制體系的構(gòu)建過程中起到了重要的基礎(chǔ)性作用。行政訴訟法的上述貢獻(xiàn)是不可磨滅的,是任何人都應(yīng)當(dāng)承認(rèn)的。除此之外,行政訴訟法還為救濟(jì)政府機(jī)構(gòu)以外的法律主體提供了良好的救濟(jì)途徑,使得公民、法人以及其他社會(huì)組織在受到行政侵權(quán)的情況下能夠得到有效救濟(jì)。但是伴隨著我國當(dāng)前司法實(shí)踐的不斷深化,行政訴訟法逐漸顯現(xiàn)出一些缺陷與不足。主要是由于在行政訴訟法確立之初沒有預(yù)見到的、一些在制度設(shè)計(jì)方面有所疏忽的問題,因此,推進(jìn)行政訴訟法的修改勢在必行。
二、行政訴訟法的修改方向分析
筆者通過深入分析我國行政訴訟法的相關(guān)理論以及我國近年來行政訴訟法在實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),認(rèn)為我國行政訴訟法的修改方向應(yīng)當(dāng)從以下幾個(gè)方面來著手實(shí)施:
1.?dāng)U大行政訴訟法的受案范圍。確立行政訴訟的受案范圍,是行政訴訟應(yīng)該首先解決的問題。受案范圍大小,關(guān)系到行政機(jī)關(guān)的行為在多大程度上置于司法機(jī)關(guān)的監(jiān)督之下,也直接關(guān)系到公民、法人或其他組織的權(quán)益是否得到有效保護(hù)。我國現(xiàn)行《行政訴訟法》第二條明確規(guī)定:公民、法人或其他組織認(rèn)為行政機(jī)關(guān)和行政機(jī)關(guān)工作人員的具體行政行為侵犯其合法權(quán)益,有權(quán)依照本法向人民法院提訟。由此可見,就《行政訴訟法》的規(guī)定來看,所界定的可訴的行政行為是指具體行政行為。這就致使我國當(dāng)前的一些行政爭議案件不能進(jìn)入行政訴訟法律程序,比如沒有把抽象行政行為和公益訴訟納入法院司法審查的范圍,這一點(diǎn)可以說是當(dāng)前行政訴訟法進(jìn)行修改的最主要問題。針對這一問題,筆者認(rèn)為行政訴訟法可以從以下兩個(gè)方面擴(kuò)大受案范圍:一方面,可以將原先受理案件范圍規(guī)定的列舉方式轉(zhuǎn)變?yōu)楦爬ǚ绞?,將那些不能進(jìn)入行政訴訟法履行程序的案件進(jìn)行列舉;另一方面,可以規(guī)定除了國務(wù)院的行政行為之外,其余的行政都應(yīng)當(dāng)納入法院受理案件的范圍之內(nèi)。近日,“北大版”與“人大版”的《行政訴訟法》修改建議稿相繼面世,北大版的修改意見稿,用“行使行政職權(quán)的行為”替代了“具體行政行為”。人大版提到,用“行政爭議”替代“具體行政行為”,有學(xué)者稱“行政爭議”這個(gè)提法更加寬泛,具有更大的包容性。
2.提升行政案件的審理級別。行政訴訟制度是一項(xiàng)針對我國行政機(jī)關(guān)行政行為的一部法律審查制度,是我國目前唯一的一部以法律方式控制國家權(quán)力的制度,所以說加強(qiáng)對法院的獨(dú)立性就成為當(dāng)前亟待解決的重要課題??梢栽谀壳绑w制的基礎(chǔ)上提升行政案件的審理級別,也就是需要增加中級人民法院以及高級人民法院對一審行政案件的管轄,除此之外,還可以將地域管轄的選擇范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,可以由行政案件的被告方或者原告方所在地的人民法院受理,倘若原告方與被告方同在一個(gè)法院管轄區(qū)的,原告能夠向其所在地人民法院的上級人民法院申訴制定距離最近的法院進(jìn)行受理。這一改革方向也是北大版的行政訴訟法修改建議稿對現(xiàn)行行政訴訟法的一大改變,該建議稿的第14條提出:“中級人民法院管轄第一審行政案件”。這意味著如果該條建議被采納,基層法院將不再設(shè)置行政審判庭。此外,建議稿還明確,對國務(wù)院及其各部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府提訟的一審行政案件,將由高級人民法院管轄。
3.將行政訴訟調(diào)解機(jī)制引入進(jìn)來。訴訟調(diào)解指的是當(dāng)事人在人民法院審判人員的主持下,采取平等協(xié)商的方式,來進(jìn)行權(quán)益爭議的解決的一種辦法。訴訟調(diào)解的作用在于有效的使糾紛得到徹底的解決,能夠積極推進(jìn)人民內(nèi)部團(tuán)結(jié)以及糾紛訴訟的預(yù)防。但是,在我國行政訴訟案件的審理過程中,除了行政侵權(quán)賠償適用調(diào)解以外,其他類型的行政案件都不適用于調(diào)解。在人民法院對行政訴訟案件的審判實(shí)踐中,當(dāng)具體行政行為適用法律明顯錯(cuò)誤或者處罰顯失公平的情況下也有進(jìn)行案件外協(xié)調(diào)解決的案例。在這里,“協(xié)調(diào)”在本質(zhì)上其實(shí)就是“調(diào)解”,這樣能夠使行政訴訟當(dāng)事人雙方之間的糾紛得到快速解決,極大地提升人民法院的案件審理速度。
行政調(diào)解將當(dāng)事人自主意思表示建立在對行政機(jī)關(guān)正確執(zhí)法而樹立起的權(quán)威的服從與信任感的基礎(chǔ)上,能夠進(jìn)一步完善社會(huì)沖突解決機(jī)制體系。所以說,將行政訴訟調(diào)解引入到行政案件的審理中,不僅有利于提高法院的辦案效率,并且能夠緩解政群關(guān)系,有利于推進(jìn)行政審判方式的改革。
4.增設(shè)行政訴訟簡易程序。簡易程序是指第一審普通程序的簡化,是基層人民法院和它的派出法庭審理事實(shí)清楚、權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確、爭議不大的簡單的民事案件的程序。簡易程序能夠給訴訟當(dāng)事人提供便利,能夠?yàn)槿嗣穹ㄔ旱陌讣徖硖峁┓奖?,能夠使人力、物力、?cái)力得到節(jié)約,極大地減輕當(dāng)事人的負(fù)擔(dān),而且還能夠使人民法院從眾多案件中解脫出來,集中精力去審理那些重大的、復(fù)雜的案件。
在我國,《民事訴訟法》、《刑事訴訟法》中明確規(guī)定了有關(guān)簡易程序?qū)徖砻袷掳讣托淌掳讣?。但我國《行政訴訟法》中沒有關(guān)于適用簡易程序的規(guī)定。行政訴訟法第六條規(guī)定,人民法院審理行政案件,依法實(shí)行合議制度。這就明確了行政案件的審理只能適用普通程序。在制定行政訴訟法之初,行政案件數(shù)量十分有限,而且又考慮到行政案件本身的特殊性,其審理的最終結(jié)果關(guān)系到國家行政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和執(zhí)法權(quán)威、行政相對人的切身利益,因此,立法者本著慎重的原則,只在行政訴訟法中設(shè)立了普通程序是可行的。但隨著建設(shè)法治國家和依法行政步伐加快,行政案件的數(shù)量和種類不斷增多。在這樣的司法環(huán)境中,在我國行政審判力量嚴(yán)重不足的環(huán)境下,單純適用普通程序?qū)徖硇姓讣呀?jīng)非常不適應(yīng)“公正與效率”這一法院的時(shí)代主題。所以說,在行政訴訟中增設(shè)簡易程序,能夠完善我國行政訴訟制度,提高行政審判效率。對于行政訴訟中適用簡易程序的案件范圍,主要是針對情節(jié)簡單、雙方當(dāng)事人對事實(shí)無爭議或爭議不大,只是要求在法律適用上到法院討個(gè)公正的說法的案件;或者一些事實(shí)十分清楚,涉及金額較小,并且行政相對人急需法院快速對爭議進(jìn)行了斷的案件。對上述列舉的案件適用簡易程序,由一名審判員進(jìn)行審理,根據(jù)需要隨時(shí)傳喚雙方當(dāng)事人到庭參加訴訟,而不受普通程序中有關(guān)答辯期、開庭審理程序的限制,既能達(dá)到快速解決爭端的目的,滿足雙方當(dāng)事人的要求,又能使訴訟成本得到有效的節(jié)約,減少當(dāng)事人的訴訟負(fù)擔(dān),提高人民法院的辦案效率。設(shè)立具有程序正當(dāng)性的行政訴訟簡易程序,符合司法公正與效率的價(jià)值追求。
三、結(jié)束語
行政訴訟法是我國當(dāng)前深化政治體制改革的重要手段,是我們進(jìn)行政治體制改革的排頭兵,究竟是要對現(xiàn)行的行政訴訟法進(jìn)行大的修改,還是適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行小的調(diào)整必須要明確。當(dāng)前關(guān)于行政訴訟法修改的一些理論上的設(shè)想以及實(shí)踐上的落實(shí)還需要進(jìn)一步的論證。總而言之,積極推進(jìn)我國行政訴訟法律制度的改革與完善,是構(gòu)建和諧社會(huì)、維持良好社會(huì)秩序的重要舉措。
參考文獻(xiàn):
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關(guān)鍵詞:行政訴訟法;問題探析
眾所周知,行政訴訟法是我國法律中一部十分重要的法律,其對規(guī)范以及調(diào)整我國的行政訴訟關(guān)系有著十分重要的作用,它規(guī)定了法院以及訴訟人在進(jìn)行行政訴訟的過程當(dāng)中所需要遵守的各項(xiàng)原則,自從其問世以來,在行政訴訟方面以及取得了重要的作用,可是伴隨著如今我國目前社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的變化,其有些規(guī)定以及不能再適應(yīng)社會(huì)目前的需求了。
一、現(xiàn)行行政法部分基本原則缺失
行政訴訟法的規(guī)定實(shí)際上是比較抽象的,它只規(guī)定了法院可以依法獨(dú)立行使審判權(quán)這一原則,以事實(shí)為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩這一原則以及兩審終審原則,以及辯論原則等原則以及特定主管、被告負(fù)舉證責(zé)任等基本制度。雖然其在行政的強(qiáng)制力上有一定的作用,利于維護(hù)中國社會(huì)的公共秩序、利于有關(guān)行政法規(guī)的順利實(shí)施,可是考慮到其法律法規(guī)目前還不是十分完善,如果現(xiàn)在行政強(qiáng)制力被人加以濫用那么就很可能產(chǎn)生侵犯其他人有關(guān)權(quán)利的現(xiàn)象,這在普通的行政強(qiáng)制案以及非訴強(qiáng)制執(zhí)行的審查案中都十分的普遍,比如行政類的普通行政中干擾的情況過多,這也就使得會(huì)在一定程度上阻礙公平法治的建設(shè),而之所以會(huì)產(chǎn)生這種干擾行政情況產(chǎn)生的原因無外乎是如果行政類的主體在官司中輸了,那么就有很大的可能面臨國家的賠償,輸贏的結(jié)果對于行政主體的利益有著十分直接的聯(lián)系,所以此項(xiàng)原則還需要不斷地完善。
二、行政訴訟案的受理范圍規(guī)定不合理
在行政訴訟法中有些法條采取了肯定列舉、否定列舉以及概括補(bǔ)充等方式,這也就使得行政訴訟案的受理范圍十分地繁雜。雖然做出這些規(guī)定的本意在于明確保護(hù)人的合法權(quán)益范圍,標(biāo)準(zhǔn)法官受理案件的界限,可是在實(shí)際上它對行政管理人的權(quán)利是起到了限制作用的,同時(shí)也使得辦案人員的權(quán)利受到了限制,從而很多的侵權(quán)行為得不到有效地懲處,一些本來應(yīng)當(dāng)由法律所保護(hù)的權(quán)益而得不到保護(hù),其并沒有納入在行政訴訟法的受理范圍之中,這是十分不合理的現(xiàn)象。
三、行政訴訟法的行政訴訟類型需要完善
目前中國現(xiàn)行的行政訴訟法之中的行政訴訟類型主要有以下幾種:履行、變更、撤銷、賠償訴訟以及執(zhí)行等等,這主要是以判決的種類為依據(jù)來劃分的,這種分類方式就會(huì)產(chǎn)生一種救濟(jì)范疇相對較狹窄的現(xiàn)象,也就是其僅限于相對人救濟(jì)的范圍,而我國的行政訴訟類型應(yīng)當(dāng)以行政的訴訟功能為基礎(chǔ),在保障了個(gè)人救濟(jì)的前提之下,也要增加一些公眾的秩序訴訟禁令,這也是由于行政訴訟制度不僅僅是為了保障個(gè)人的利益,其對維護(hù)公眾的秩序也有著十分重要的意義。
四、針對以上問題可采取如下幾種措施
(一)完善強(qiáng)制措施等制度,設(shè)置簡易訴訟程序
強(qiáng)制措施制度是一項(xiàng)需要完善的制度,這要求行政的主體在行政時(shí)需要遵守相關(guān)規(guī)章制度,也就是說行政的強(qiáng)制措施必須要遵守制度,要充分地考慮訴訟人和被訴訟人的利益,盡量減少有關(guān)負(fù)面信息的出現(xiàn),充分地為公眾利益考慮,同時(shí)也要保障行政相對人的有關(guān)權(quán)益。外國的一些相關(guān)制度也可以恰當(dāng)?shù)亟梃b一下,比如講前置程序設(shè)置為司法監(jiān)督這一活動(dòng),也就是由前置司法來對程序進(jìn)行審查,還有就是由行政機(jī)關(guān)做出的行政強(qiáng)制決定也應(yīng)由法院來對其進(jìn)行審查,同時(shí)也要建立起行政制度中的責(zé)任追查制度,將一些不應(yīng)采取行政強(qiáng)制措施的行為進(jìn)行責(zé)任的追查,這就有利于有關(guān)行政部門謹(jǐn)慎行駛自己的權(quán)利。
(二)適當(dāng)擴(kuò)大行政訴訟法的受理范圍
由于現(xiàn)實(shí)中訴訟的主體種類多樣,以及法律對其有著各種各樣的限制,這就容易產(chǎn)生很多的訴訟無法進(jìn)入法律程序這一現(xiàn)象,一些事關(guān)重大公眾利益、行政相對人應(yīng)當(dāng)享有的正當(dāng)權(quán)益難以得到法律的支持,因此行政訴訟法應(yīng)該在一定程度上擴(kuò)大其案件的受理范圍。在最高法院的司法解釋之中,已經(jīng)出現(xiàn)了一些以行政代替為具體的行政訴訟的受理案件,可是在實(shí)際上,抽象的行政概念仍然沒有得到相應(yīng)的重視,所以就應(yīng)該將行政訴訟法的受理范圍適當(dāng)擴(kuò)大,也就有利于保護(hù)更多主體的權(quán)利。
(三)完善行政訴訟法的行政訴訟類型
在行政訴訟法的行政訴訟類型之中,應(yīng)該以其行政訴訟作為標(biāo)準(zhǔn),增加一些原來不存在的個(gè)人救濟(jì)訴訟以及禁令訴訟。這些訴訟是為了更有利的維護(hù)公眾的利益,公法秩序也包括公益訴訟以及機(jī)關(guān)訴訟。在行政機(jī)關(guān)之中,允許法院對其法律的權(quán)限以及法律適用范圍所產(chǎn)生的爭議,這就有利于使得各個(gè)機(jī)關(guān)單位之間劃清界限。而禁止令則是用來使得行政機(jī)關(guān)的違法命令受到嚴(yán)格的限制、審查、以及阻止其進(jìn)行,在一定程度上可以起到保護(hù)相對人的合法權(quán)益的作用。
參考文獻(xiàn):
[1]王志勤.論行政訴訟類型化.湘潭大學(xué),2006
[2]姜明安.行政法與行政訴訟法.北京:北京大學(xué)出版社,2007
關(guān)鍵詞 行政訴訟 受案范圍 訴訟類型
作者簡介:翟玲玲,中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)。
一、行政訴訟受案范圍概述
行政訴訟受案范圍,是指人民法院受理行政案件的范圍,“受案范圍”的規(guī)定對行政訴訟中的三方人員均具有重要意義。第一,受案范圍決定行政相對人訴權(quán)和合法權(quán)益能夠受到司法補(bǔ)救的范圍的大??;第二,受案范圍意味著行政機(jī)關(guān)受司法監(jiān)督的廣度,即受案范圍決定著行政機(jī)關(guān)的哪些行政行為要接受法院的合法性審查;第三,行政訴訟受案范圍決定法院審判權(quán)的范圍,便于法院及時(shí)、正確地受案,防止和減少因職責(zé)范圍不清而推諉受案的現(xiàn)象。
二、新舊《行政訴訟法》受案范圍的比較
(一)現(xiàn)行《行政訴訟法》的受案范圍
現(xiàn)行《行政訴訟法》采用概括式和肯定、否定列舉式的方式對行政案件的受案范圍做出了規(guī)定。
2.權(quán)利保護(hù)范圍過窄?,F(xiàn)行《行政訴訟法》第11條第一款只明確列舉保護(hù)人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)、自主經(jīng)營權(quán)這三項(xiàng)合法權(quán)益;雖然,第11條第二款做出了兜底性的規(guī)定,將“法律、法規(guī)規(guī)定可以提起訴訟的行政案件”納入受案范圍,使得除上述三種權(quán)利以外的其他合法權(quán)益也有得到司法救濟(jì)的可能,但這有賴于更加健全的法律法規(guī)體系,因此就目前來講,《行政訴訟法》對公民權(quán)利的保護(hù)仍有很大局限性。
3.可訴行政行為類型少,劃分標(biāo)準(zhǔn)不一?,F(xiàn)行《行政訴訟法》列舉了行政處罰、行政強(qiáng)制措施、行政許可這三種典型的行政行為;不履行法定職責(zé)、未依法發(fā)放撫恤金、違法要求履行義務(wù)這三種非類型化的行政行為,還有侵犯人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)的行政行為以及法律、法規(guī)規(guī)定可以提起訴訟的行政行為。經(jīng)上述分析發(fā)現(xiàn),現(xiàn)行《行政訴訟法》規(guī)定的可訴行政行為類型劃分標(biāo)準(zhǔn)有三種:一是具體行政行為的標(biāo)準(zhǔn),二是權(quán)利類型的標(biāo)準(zhǔn),三是依據(jù)其他法律法規(guī)的具體規(guī)定。這種不合理的方式致使可訴行政行為劃分標(biāo)準(zhǔn)不一,具體類型之間互相重疊,導(dǎo)致行政訴訟受案范圍邊界模糊。
(二)修改后《行政訴訟法》的受案范圍
1.“具體行政行為”改為“行政行為”。修改后的《行政訴訟法》將條文中的“具體行政行為”一律修改為“行政行為”,為擴(kuò)大行政訴訟受案范圍去除了法律原則上的障礙;同時(shí)也為今后具體法律法規(guī)擴(kuò)大行政訴訟受案范圍提供了依據(jù)。從司法實(shí)踐上講,將原來模糊的抽象行政行為與具體行政行為的判斷,轉(zhuǎn)化為更加明確的規(guī)范性文件和除規(guī)范性文件以外的其他行政行為的區(qū)分,更加有利于司法實(shí)踐的界定。
2.可訴訟行政行為類型增加。修改后的《行政訴訟法》將原來列舉的“八加一種”擴(kuò)展為“十二加一種”,并對有關(guān)法條的文字表述進(jìn)行了修改和細(xì)化。具體而言,增加了以下幾種行政行為:行政機(jī)關(guān)做出關(guān)于自然資源所有權(quán)或使用權(quán)決定的行為,行政征收和征用行為,行政機(jī)關(guān)濫用行政權(quán)力排除或限制競爭的行為,行政機(jī)關(guān)不依法履行、未按照約定履行或違法變更、解除有關(guān)協(xié)議的行為。在原有法條基礎(chǔ)上,豐富了“違法要求履行其他義務(wù)”的內(nèi)涵,在未依法支付撫恤金之外又增加了最低生活保障待遇和社會(huì)待遇。
3.權(quán)利保護(hù)范圍擴(kuò)大。在權(quán)利保護(hù)上:對農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)、農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)的保護(hù)加以確認(rèn)和強(qiáng)調(diào);超越了人身權(quán)和財(cái)產(chǎn)權(quán)的限制,將權(quán)利保護(hù)范圍擴(kuò)展到公民、法人和其他組織的各項(xiàng)合法權(quán)益,這意味著今后行政相對人受教育權(quán)、勞動(dòng)權(quán)、政治權(quán)利等受到行政機(jī)關(guān)侵犯亦可尋求司法保護(hù)。
4.部分抽象行政行為納入附帶性審查。修改后的《行政訴訟法》第14條將規(guī)章以下的規(guī)范性文件,即俗稱的紅頭文件,納入附帶性審查。對于此方面的解讀,將在下文予以具體闡釋。
三、新法的缺憾及改進(jìn)建議
此次《行政訴訟法》的修改找準(zhǔn)了司法實(shí)踐中的根本問題,在受案范圍方面做出了頗多有益的探索,但同時(shí),本次修改主要將司法解釋和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)上升為法條,修改態(tài)度略顯保守,仍有一些可以拓展的內(nèi)容并未在此次修改中得到反映。具體而言,體現(xiàn)為以下幾點(diǎn):
(一)立法模式
(二)抽象行政行為的司法審查
2.建議應(yīng)當(dāng)至少將規(guī)章納入抽象行政行為的附帶審查,同時(shí)有條件的允許行政相對人對抽象行政行為“直接訴”和法院“直接審”。首先,被訴行政行為是否屬于行政訴訟受案范圍,關(guān)鍵在于該抽象行政行為是否侵犯行政相對人的合法權(quán)益,而不在于區(qū)分是規(guī)章還是其他規(guī)范性文件。其次,修改后的《行政訴訟法》將規(guī)章排除出附帶審查的范圍,但同時(shí)又規(guī)定法院“參照”規(guī)章,如若不對規(guī)章的合法性進(jìn)行審查,如何決定是否“參照”? “參照”規(guī)章又與“依據(jù)”法規(guī)有何區(qū)別?最后,有條件地,一定限度地允許行政相對人“直接訴”和法院“直接審”,才算真正將抽象行政行為納入行政訴訟的受案范圍。
(三)行政訴訟中公共利益的保護(hù)
現(xiàn)實(shí)生活中存在大量行政行為損害公共利益的現(xiàn)象,然而現(xiàn)行《行政訴訟法》未將公益訴訟納入司法范疇,修改后的《行政訴訟法》也在這方面只字未提。如此一來,當(dāng)違法的行政行為侵害公共利益時(shí),由于沒有符合起訴條件的利害關(guān)系人向法院起訴,或者無法對抽象行政行為提起訴訟,致使大量損害公共利益的行政行為得不到糾正。此外,還有些行政機(jī)關(guān)與行政相對人惡意串通,行政機(jī)關(guān)為了讓行政相對人放棄起訴,不惜以犧牲公共利益為代價(jià),賦予相對人法外權(quán)益,對其違法行為不予追究,使公共利益遭受損失。面對這種情況,及時(shí)建立行政公益訴訟制度或賦予檢察機(jī)關(guān)公訴權(quán),可以有效擴(kuò)大行政訴訟的受案范圍,加強(qiáng)對公共利益的保護(hù)。
筆者認(rèn)為,在行政訴訟中,如果原告起初并未一并主張侵權(quán)賠償請求,這應(yīng)當(dāng)就是行政附帶民事的訴訟,法院應(yīng)當(dāng)審理。
第一,增加訴訟請求,符合行政訴訟法立法的最主要目的。
最主要目的,就是保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。即是為遭受行政機(jī)關(guān)或行政機(jī)關(guān)工作人員侵害的當(dāng)事人,公民、法人或其他組織提供救濟(jì)途徑,通過訴訟方式保護(hù)公民、法人組織或其他組織。在《行政訴訟法》第二章受案范圍第十一條中用肯定列舉的方式確定了立案標(biāo)準(zhǔn),這八類可訴具體行政行為,基本上均可涉及原告的民事利益,只有第十一條第一款第四項(xiàng)行政許可案件與侵權(quán)賠償無關(guān)。除此之外,行政侵權(quán)發(fā)生后,必然有損原告的民事權(quán)益,如果原告起訴時(shí)僅要求法院作出撤銷、變更、確認(rèn)的判決,而當(dāng)時(shí)未主張侵權(quán)賠償,但在庭審辨論之前又提出了,法院不予審理該部分請求,豈不與立法本意相悖,救濟(jì)又怎能真正落到實(shí)處呢?本身行政機(jī)關(guān)在行政執(zhí)法和行政訴訟中處于優(yōu)勢,原告處于劣勢、弱者的地位。原告啟動(dòng)國家公權(quán)力,即審判權(quán),就是想通過國家公權(quán)力審查行政機(jī)關(guān)具體行政行為的合法性,進(jìn)而承擔(dān)因行政行為造成的損失,最終實(shí)現(xiàn)合法權(quán)益的目的。
第二、增加訴訟請求有《行政訴訟法》第五十二條為依據(jù)。
該條款規(guī)定,原告的合法權(quán)益受到被告作出的具體行政行為侵犯造成損害的,有權(quán)請求賠償。如單獨(dú)主張賠償請求,應(yīng)先向行政機(jī)關(guān)解決,否則法院是不予受理的。從本條的立法本意看,行政訴訟體現(xiàn)的是一種經(jīng)濟(jì)原則,便于當(dāng)事人雙方解決爭議,也可以避免出現(xiàn)一事多判。當(dāng)然,這里就存在一個(gè)選擇權(quán),如當(dāng)事人選擇在行政訴訟中一并主張,那么法院合并審理行政附帶民事訴訟,如果當(dāng)事人選擇單獨(dú)解決,法院只審行政部分。在第五十二條中,原告有權(quán)請求賠償,應(yīng)當(dāng)理解是一種廣義的整個(gè)法院訴訟程序,而不能單單理解為法院的立案階段。既然法律未明文規(guī)定當(dāng)事人不能在行政訴訟中增加訴訟請求,當(dāng)事人依此規(guī)定,就有權(quán)行使訴權(quán)。部分法院以原告沒有在立案時(shí)一起主張,一般不予審理,而是告知當(dāng)事人只能單獨(dú)向行政機(jī)關(guān)去主張,實(shí)質(zhì)上是一種違反本條立法原意,也是違反了節(jié)約訴訟成本的行為。
第三、法院審理行政爭議案件時(shí),可參照民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定,采用民事訴訟規(guī)則進(jìn)行。
在《民事訴訟法》第五十二條“原告可以放棄或者變更訴訟請求”,在《民事訴訟證據(jù)若干規(guī)定》第34條第3款規(guī)定“當(dāng)事人增加、變更訴訟請求或者提起反訴的,應(yīng)當(dāng)在舉證期限屆滿前提出”。但在《行政訴訟法》及《行政訴訟證據(jù)若干規(guī)定》對原告可否增加、變更訴訟請求沒有作出規(guī)定。當(dāng)然,行政訴訟的特點(diǎn)決定了舉證主要針對被告的。但對于原告這一權(quán)利的默視,還是盡快完善才能更好的體現(xiàn)行政訴訟立法的本意。好在最高人民法院關(guān)于執(zhí)行《行政訴訟法》若干問題的解釋第九十七條“人民法院審理行政案件,除依照行政訴訟法和本解釋外,可以參照民事訴訟的有關(guān)規(guī)定”這為原告的增加訴訟請求確實(shí)是難能可貴的依據(jù)。
第四、增加訴訟請求并沒有改變行政訴訟的內(nèi)涵,僅是訴訟請求個(gè)數(shù)的變化,是一個(gè)量上的增加。